№ 8 (2018)
ФИЛОСОФИЯ И ЭТИКА ПРАВА
11-15 480
Аннотация
В статье дается аналитический обзор Международной научно-практической конференции «Нравственность и право: реальность и перспективы взаимодействия», состоявшейся 20-21, 23 апреля 2018 г. в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Она подготовлена и проведена действующим на базе кафедры философских и социально-экономических дисциплин Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) философско-правовым клубом «Нравственное измерение права» под руководством доктора философских наук, профессора В. М. Артемова. Приводимые контекст и назначение подобных научно-просветительских мероприятий демонстрируют ее специфику и роль в осмыслении проблемы взаимодействия нравственности и права, реализации стратегии этизации последнего.
16-26 619
Аннотация
В статье рассматривается специфика образования общих моральных понятий. Отмечается, что в этом процессе участвует сознание, подсознание и интуиция. При этом интуиция доводит нравственные идеи до такой степени абстракции, до которой сознание в силу представленного в нем эгоистического интереса их довести не может. Подсознание обеспечивает автоматизмы поведения и в то же время достраивает наши представления до системной целостности. Моральное мышление, осознание отношения с другими составляют важную сторону формирования человеческого сознания в целом. В статье рассматривается также проблема свободы воли и моральной ответственности. Критикуются взгляды аналитических философов, считающих свободу воли иллюзией. Демонстрируется, что свобода воли заключена уже в психических механизмах, связанных со способностью ориентации на основе идеальных образов. Она возникает в силу того, что мозг прорабатывает все возможные ситуации действия в гипотетически полагаемой реальности, состояние которой относится к некоторому моменту в будущем. Это заставляет ставить себя на место другого, и отсюда возникает первичное нравственное отношение. В какой-то степени на это способны и высшие животные, но человек может более глубоко анализировать ситуацию действия, относить свои представления к отдаленному будущему, поскольку язык позволяет ему преодолеть непосредственные эмоциональные реакции на ситуацию. В разрешении проблемы о свободе воли я принимаю теорию эмерджентной причинности, т.е. представление о том, что одни нейронные сети могут управлять другими и это позволяет интерпретировать идеальное на основе материального. Идеальное в такой интерпретации оказывается некоторым смыслом, порожденным сложноорганизованными взаимодействиями мозговых сетей. При этом порождаемые работой мозга смыслы учитывают феноменальный опыт субъекта, его прошлые эмоциональные реакции на разнообразные события индивидуальной жизни. Это дает возможность классифицировать события, отделять важное от неважного при планировании будущих действий.
27-34 653
Аннотация
Предметом исследования является практика использования чувства стыда в процессе наложения санкций за правонарушения. Она состоит в организации специальных пристыжающих процедур, выступающих в качестве самостоятельного наказания или дополнения к основному наказанию. Среди стран с правовой культурой современного западного типа эта практика получила наибольшее распространение в США. Актуальность обсуждения пристыжающих правовых санкций связана с недостатками основной формы наказания, использующейся в правовых системах современности, - лишения свободы. В философии права и социальной этике статус пристыжающих правовых санкций породил широкую дискуссию. В данной статье проанализирован лишь один аргумент, использующийся в ней. Противники пристыжающих правовых санкций отталкиваются от особенностей стыда как моральной эмоции. В рамках критики этой моральной эмоции, основанной на результатах исследований Дж. Тэнгни, стыд выступает как депрессогенное, блокирующее эмпатию и провоцирующее агрессивность переживание. Соответственно, его использование в пенитенциарной системе может вести исключительно к негативным последствиям. Однако многие из положений психологической критики стыда не подтверждаются более современными исследованиями. В настоящий момент развернулась частичная реабилитация этой эмоции. Отсюда следует важный вывод в отношении пристыжающих правовых санкций. Социально-этическая обоснованность их использования не может опираться на противоречивые данные общей психологии стыда. Для определения оправданности или неоправданности этих санкций необходимы специальные социологические и психологические исследования воздействия пристыжающих процедур на дальнейшее поведение нарушителей закона и свидетелей пристыжения, а также на психологический климат в сообществе.
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
35-43 365
Аннотация
В статье проанализированы акты, в соответствии с которыми были образованы государственные комитеты, руководившие концессионной деятельностью, рассмотрены вопросы соотношения их полномочий с полномочиями других государственных органов, в том числе с торговыми представительствами России за рубежом. Приведена оценка усилий государства специалистами в экономической и правовой литературе (как в относящейся к анализируемому периоду, так и в современной). Автор приходит к выводу, что к концу 1920-х гг. сложились две формы концессии: так называемая чистая и смешанная. Первая была полностью основана на иностранном капитале, концессионное предприятие в этом случае зарубежным концессионером эксплуатировалось самостоятельно. Вторая концессия предполагала наличие совместного капитала - иностранного и российского (государственного или кооперативного). Чистые концессии превалировали в российской концессионной практике. Смешанные имелись главным образом в сфере торговли. Они были возможны только в том случае, если предварительно было организовано специальное акционерное общество.
44-53 2637
Аннотация
Статья посвящена событию, имевшему место 185 лет назад: на протяжении 1832 г. печатался Свод законов Российской империи, а 19 января 1833 г. на общем собрании Государственного совета он был одобрен в качестве официального собрания действующих законодательных актов, а затем объявлен действующим источником права с 1 января 1835 г. Значению и роли Свода в становлении системы российского законодательства посвящено множество работ; в данной статье анализируется 130-летний опыт создания комиссий по собиранию законов, раскрываются причины, по которым работа в этом направлении оказалась малопродуктивной. Накопившийся массив законов частично дублировался, содержал ошибки и неточности, поэтому собирание законов не вело к нужной цели. Необходимо было упорядочить законы и привести в систему, и это возможно было осуществить, лишь опираясь на четкие представления о сути действующего права и предметов правового регулирования. Новый этап в истории развития отечественного права знаменовала деятельность М. М. Сперанского, под руководством которого был создан Свод законов Российской империи, ставший средством обеспечения законности в государстве.
ТЕОРИЯ ПРАВА
54-62 372
Аннотация
В статье рассматривается соотношение инноваций и идеологии права. Особое внимание уделяется важнейшим инновационным задачам идеологии права. Проводится анализ процесса зарождения новой, инновационной правовой идеи, так как превращение новой идеи в теорию, правовые принципы и концепции есть один из ключевых моментов процесса инноваций в праве. Автор считает, что правовая идеология обязана поддерживать, развивать и распространять инновационные идеи, связанные с общечеловеческими ценностями: права и свободы личности, демократия, правовое государство, верховенство закона, гражданское общество, социально ориентированная рыночная экономика. В работе отмечается, что сущность инновационной правовой идеологии заключается в процессе выявления теоретического сознания, координации и согласования различных общественных интересов через достижение социального компромисса. Также, по мнению автора, в случае привнесения инновационных элементов правовая идеология должна содержать большой нравственный потенциал, подразумевающий обеспечение прав личности, поддержки, охраны и развития семьи. Важнейшая задача инновационной правовой идеологии - создание правовых идей, регулирующих проникновение национальной культуры в правовую систему. Кроме того, инновационная правовая идеология направлена на выработку идей регулирования экономических отношений. Современная идеология не может лишь констатировать движение к саморегулирующейся рыночной экономике. В инновационной правовой идеологии важно четкое выражение позиции по таким процессам, как свободная торговля, предпринимательство, вопрос собственности.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС
63-71 452
Аннотация
В статье рассмотрены актуальные вопросы функционирования системы стратегического планирования в Российской Федерации в части, касающейся установления ответственности за нарушение законодательства в этой сфере. Указана взаимосвязь стратегического планирования и противодействия коррупции в России. Авторами представлен анализ дисциплинарных проступков при осуществлении стратегического планирования государственными органами и их должностными лицами, аргументирована необходимость градации нарушений государственных гражданских служащих с целью назначения адекватного взыскания. Предложена разработка и внедрение методических рекомендаций по дифференциации проступков в сфере стратегического планирования, учитывающих особенности совершаемых нарушений и их последствия для системы государственного управления и общества в целом. Также с учетом частоты совершаемых грубых проступков в сфере стратегического планирования и практики применения взысканий сделан вывод о важности внесения изменения в Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» с целью закрепления ответственности за некачественное планирование и неудовлетворительную реализацию государственных программ, наносящие ущерб обществу и государству.
ФИНАНСОВОЕ ПРАВО
72-77 330
Аннотация
В статье указывается на отсутствие нормативно закрепленного определения понятия «алмаз», однако отмечена их принадлежность к драгоценным камням. Далее алмазы соотносятся с финансовыми инструментами, которые рассмотрены в работе в широком и узком понимании, а также с денежными суррогатами. Помимо этого, авторы обращают внимание на то, что в других отраслях права алмазы рассматриваются как товар. На основании изучения финансовой природы алмазов анализируются возможные способы организованной торговли ими: торговля фьючерсами на бирже, создание алмазных бирж и создание специализированного центра по торговле алмазами. Особое внимание уделено изучению деятельности недавно созданного в России Евразийского алмазного центра. На основе проведенного исследования авторами сделан вывод о его статусе как многофункционального центра по организованной торговле алмазами.
78-84 390
Аннотация
В настоящее время вопрос финансово-правового регулирования денежных переводов иностранных граждан (ремиттансов) недостаточно освещен в науке финансового права. Авторы исследования проводят анализ правового регулирования ремиттансов в России и зарубежных странах. Приводятся различные классификации денежных переводов мигрантов, в том числе с использованием виртуальных и цифровых валют (криптовалюты). В работе выявлена прямая зависимость роста ВВП государств, входящих в СНГ, от денежных переводов иностранных граждан из России в данные страны. Авторы предлагают ряд инициатив, которые позволят аккумулировать данные денежные средства на территории России.
85-93 533
Аннотация
Анализируя действующее бюджетное и гражданское законодательство РФ, основываясь на положениях доктрины бюджетного права и теории юридического лица публичного права, автор приходит к выводу, что по общему правилу юридические лица не являются субъектами бюджетного права, но в отдельных случаях, определенных БК РФ и иными нормативными правовыми актами, они могут быть участниками бюджетного процесса, и соответственно, субъектами бюджетного права. Автором обосновывается, что в настоящее время участниками бюджетного процесса и, соответственно, субъектами бюджетного права являются следующие юридические лица: 1) органы государственной власти и местного самоуправления, наделенные статусом юридического лица; 2) казенные учреждения; 3) Банк России; 4) наиболее значимые учреждения науки, образования, культуры и здравоохранения, являющиеся главными распорядителями бюджетных средств.
ГРАЖДАНСКОЕ И СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
94-99 663
Аннотация
В статье раскрываются сущностные характеристики рамочного договора. Обосновывается недопустимость рассмотрения данного правового явления в качестве квазидоговора. Рамочный договор рассматривается в качестве самостоятельной специальной договорной конструкции. Автором анализируются соотношение организационных и организуемых отношений применительно к предмету рамочного договора. По итогам исследования автор приходит к выводу, что специфической целью рамочных договоров является создание системы устойчивых правовых связей, общих правил игры, которым в дальнейшем подчиняются взаимоотношения сторон. В свою очередь, предметом рамочных соглашений являются действия сторон, направленные на определение общих условий возникновения, изменения и исполнения отдельных обязательств в некоторой сфере деятельности. Помимо этого, в статье раскрывается структура договорных связей в рамочных контрактах, а также специфика организуемых договоров.
100-108 716
Аннотация
Исследуются новые положения Гражданского кодекса Российской Федерации о наследственных фондах, вступающие в силу с 1 сентября 2018 г. Указывается, что наследственный фонд является одним из инструментов, расширяющих возможности по охране наследства и управлению им. Отмечаются особенности его гражданско-правового положения и деятельности как юридического лица, которые существенно отличают его от обычных фондов. Такая специфика связана с особой целью создания фонда - управление наследственным имуществом конкретного гражданина, являющегося единственным учредителем фонда, после его смерти. При этом такая цель, в отличие от обычной цели создания фонда, по общему правилу является не общеполезной, социальной, а скорее частной, что выделяет наследственный фонд среди других видов фондов, создаваемых, как правило, для благотворительных, социальных, иных общественно полезных целей. Отмечаются в статье и трудности в определении порядка создания фонда, порядка формирования органов его управления, а также дальнейшего формирования его имущественной базы и осуществления деятельности.
109-118 360
Аннотация
Исследуются направления развития учения о третьих лицах в источниках российского гражданского права. Выделены обязательные и факультативные правовые формы участия третьего лица в договорном отношении. В период действия обычного права появилась такая обязательная форма участия третьего лица, как свидетельство удостоверения воли сторон договора. К XVII в. сложился порядок публичного удостоверения сделок со стороны третьих лиц. Факультативное участие третьего лица в договорном отношении допускалось в Пространной редакции Русской Правды при переходе обязательств наследодателя к третьим лицам - наследникам. Псковская судная грамота упоминает такой способ обеспечения исполнения обязательств, как привлечение третьего лица к исполнению договора в качестве поручителя. Законодательство XVIII в. закрепляет возможность участия третьего лица в качестве добровольного представителя. В деловой практике XIX в. стала допускаться возможность заключения договоров в пользу третьего лица, а также возможность третьего лица выступать залогодателем, не являющимся должником по основному обязательству. В ГК РФ 1964 г. установлена возможность участия третьего лица в качестве гаранта. Федеральным законом от 07.05.2013 № 100-ФЗ в ГК РФ 1994 г. была закреплена общая норма о согласии третьего лица на совершение сделки.
ГРАЖДАНСКОЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО
119-127 1498
Аннотация
Статья содержит исследование отдельных теоретических и практических проблем обжалования определений, вынесенных при рассмотрении дел в первой инстанции арбитражными судами, судами общей юрисдикции, а также дел, рассматриваемых в порядке административного судопроизводства. Кратко рассматривается история вопроса о критериях, разграничивающих определения суда, не подлежащие обжалованию отдельно от решения, и подлежащие обжалованию. На основе анализа законодательной терминологии предлагается дополнить п. 2 ч. 1 ст. 331 Гражданского процессуального кодекса РФ, закрепив в нем право апелляционного обжалования определений суда, не только исключающих возможность, но и определений, «препятствующих» дальнейшему движению дела. Обосновывается необходимость законодательного закрепления в Арбитражном процессуальном кодексе РФ и ГПК РФ права обжалования определения об отказе в привлечении третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, за лицом, «подавшим соответствующее ходатайство». Высказывается предложение закрепить в ГПК РФ и Кодексе административного судопроизводства РФ аналогичные АПК РФ правила: 1) рассмотрение вопроса о восстановлении пропущенного срока обжалования судом апелляционной инстанции (а не судом, принявшим оспариваемое постановление); 2) право подачи кассационной жалобы на судебное постановление (решение, определение) в случае, если суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ И КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО
128-136 351
Аннотация
В статье делается вывод о том, что субъективное гражданское право, которое в силу закона может принадлежать юридическому лицу только определенной организационно-правовой формы, прекращается при смене юридическим лицом соответствующей организационно-правовой формы. Проанализирована коллизия между п. 5 ст. 58 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с которым права и обязанности юридического лица при его преобразовании не изменяются, и п. 1 ст. 296 ГК РФ, согласно которому право оперативного управления может принадлежать только учреждению и казенному предприятию. Доказано, что в п. 5 ст. 58 ГК РФ подлежит ограничительному толкованию и должен распространяться только на обязательственные отношения данного юридического лица. Следовательно, коллизия между п. 5 ст. 58 и п. 1 ст. 296 ГК РФ разрешается в пользу последней нормы. Исходя из принципа диспозитивности, юридическое лицо несет все риски неблагоприятных последствий, вызванных реорганизацией, в том числе связанных с прекращением у него специальных субъективных прав. Прекращение права оперативного управления при смене юридическим лицом организационно-правовой формы коррелирует с общеправовой тенденцией, направленной на сокращение числа случаев использования института оперативного управления в хозяйственном обороте. Основные аргументы сторонников и противников данной точки зрения проанализированы на примере конкретного судебного спора по делу № А60-18402/2015.
УГОЛОВНОЕ ПРАВО
137-145 3022
Аннотация
Й опасности преступления и личности преступника. В контексте закрепленных в ст. 43 Уголовного кодекса РФ целей наказания (восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений) превалирование одного критерия над другим при правоприменении недопустимо. Доминирование оценки характера и степени общественной опасности преступления будет означать возмездие посредством наказания. Однако совершенное преступление характеризует определенным образом и самого преступника. Достижение целей наказания невозможно, если при определении его меры не учтено допреступное и постпреступное поведение лица. Опираясь на указанные доводы, автор приходит к выводу о неразрывной связи двух критериев назначения наказания, об их взаимодействии и дополнении друг другом: с увеличением опасности преступного поведения ослабляется влияние на меру наказания обстоятельств, характеризующих положительное допреступное и постпреступное поведение личности; чем менее опасно преступное поведение, тем больше влияние на меру наказания обстоятельств, положительно характеризующих личность. Соблюдение данных закономерностей позволит избежать ошибок при правоприменении.
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
146-154 531
Аннотация
Рассматриваются особенности возбуждения уголовного дела как самостоятельный элемент частной криминалистической методики расследования преступных нарушений неприкосновенности частной жизни. Подробно исследованы поводы для возбуждения уголовных дел. Проведен анализ различных подходов к определению понятия «повод для возбуждения уголовного дела». Подчеркнуто особое значение заявления о преступлении как повода для возбуждения уголовного по делам частно-публичного обвинения. В отдельную группу способов выражения свободного повода предложено выделить сообщения о преступлениях, обнаруженных сотрудниками органов государственной власти, общественных и иных организаций и предприятий. Отмечено, что установление достоверности поступившей информации и ее достаточности для того, чтобы стать основанием для возбуждения уголовного дела, проводится в рамках предварительной проверки. Основными направлениями такой проверки определены установление объекта и объективной стороны преступлений, а также разграничение со смежными составами криминализованных уголовным законом деяний и административных правонарушений.
155-163 809
Аннотация
Отказ лиц, заключивших досудебное соглашение о сотрудничестве, от полноценного судебного следствия в обмен на назначение более мягкого наказания требует закрепления в УПК РФ повышенных гарантий соблюдения их прав и законных интересов. Наряду с другими, такой гарантией выступает принцип недопустимости поворота к худшему (non reformatio in peius), проявляющий себя в проверочных стадиях уголовного процесса. Действие указанного принципа при производстве в рамках гл. 40.1 УПК РФ имеет особенности, связанные с правилами назначения наказания, а также ограничением оснований обжалования приговора. В публикации осуществляется комплексное изложение правил и условий, при соблюдении которых допускается поворот к худшему при пересмотре приговоров, вынесенных в порядке гл. 40.1 УПК РФ, в суде апелляционной, кассационной, надзорной инстанций, при возобновлении производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Предлагается разрешение выявленных в судебной практике проблемных ситуаций, в которых два вступивших в законную силу приговора, по-разному оценивающих одни и те же фактические обстоятельства, должны быть приведены в соответствие в связи с преюдициальным характером приговоров, вынесенных в общем порядке судебного разбирательства. Приводится система аргументов против привлечения к уголовной ответственности лиц, указавших ложные сведения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
КРИМИНАЛИСТИКА И КРИМИНОЛОГИЯ. СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
164-170 395
Аннотация
В статье поднимается проблема периодизации (этапности) расследования преступлений; подчеркивается подвижность границ этапов расследования преступлений, обусловленная их динамичностью и интенсивностью; обосновываются границы первоначального этапа расследования преступлений и аргументируется его основная функция; указывается на обусловленность направлений деятельности следователя в ходе расследования посягательств на свободу личности особенностями доказывания рассматриваемых составов преступлений и спецификой механизма их совершения; проводится анализ судебной и следственной практики и выделяются направления деятельности следователя на первоначальном этапе расследования посягательств на свободу личности; классифицируется документация, отражающая элементы исследуемой преступной деятельности, и рассматривается ее доказательственное содержание; исследуется работа с физическими и юридическими лицами как одно из направлений рассматриваемой деятельности следователя и выделяются ее составные части; осуществляется классификация следов преступных посягательств на свободу личности и аргументируется работа с ними как направление рассматриваемой деятельности следователя; анализируется работа с потерпевшим как наиболее значимое направление первоначального этапа расследования посягательств на свободу личности; делаются выводы и подводятся итоги исследования.
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
171-180 424
Аннотация
В статье исследуются проблемы разграничения трансграничных и внутренних правоотношений на основе критериев, касающихся действия императивных норм в международном частном праве. Детальный анализ отечественных и зарубежных правовых актов и доктрины позволяет сделать вывод, что критерием для определения правоотношения внутренним является связь всех касающихся существа отношений сторон обстоятельств только с одной страной. В исследовании отмечается, что существенность (значимость) тому или иному элементу правоотношения придает не сам по себе тот или иной территориальный контакт, а наличие существенного публичного интереса, обеспечиваемого правом, тесно связанным с территориальным контактом. При отсутствии в правоотношении существенных иностранных публичных интересов такое правоотношение является внутренним (коллизия - ложной). Существенные коллидирующие в правоотношении публичные интересы иностранных правопорядков, связанные с тем или иным территориальным контактом, указывают на то, что данное правоотношение является трансграничным (романо-германская доктрина), коллизия истинной (американская доктрина). Для выбора применимого права и во внутреннем, и в трансграничном правоотношении следует руководствоваться принципом наиболее тесной связи, предусматривающим применение судом права той страны, которое связано с наименьшим ущербом для публичных интересов (ценностей), затронутых этим отношением.
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ
181-187 679
Аннотация
В статье рассматриваются особенности содержания права на свободу совести и вероисповедания согласно Конституции Российской Федерации и конституциям ряда стран, относящихся к государствам как ближнего (Республика Беларусь, Республика Казахстан, Азербайджанская Республика, Украина), так и дальнего (ФРГ, Швейцария, США) зарубежья. Выделяются и анализируются признаки данного права, в результате чего акцентируется внимание, что право на свободу совести и вероисповедания закреплено в различных конституциях стран по-разному, что обусловлено историческим развитием каждого государства в отдельности. С учетом анализа норм международных правовых актов, Конституции РФ и конституций зарубежных стран приходим к выводу, что ст. 28 Конституции РФ не содержит существенных отличий в регламентации анализируемого права. Кроме того, определяется, что следует понимать под «свободой совести» и «свободой вероисповедания», с учетом данных определений делается вывод, что понятие свободы совести шире понятия свободы вероисповедания.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
188-194 2601
Аннотация
Статья посвящена исследованию вопросов, вытекающих из соотношения принципов законности и целесообразности в организации деятельности органов прокуратуры Российской Федерации. Обращается внимание на примеры доминирования принципа целесообразности в практике организации прокурорской деятельности вследствие ведомственного нормативного правового регулирования. По итогам исследования автор приходит к выводу, что в организации и деятельности органов прокуратуры принцип целесообразности по отношению к принципу законности должен быть производным. Руководствоваться целесообразностью уместно только в ситуации, когда закон позволяет избрать альтернативную форму поведения. Критерием выбора целесообразной формы деятельности прокуратуры в условиях отсутствия прямого указания закона должно быть системное толкование законодательных положений, определяющих основное предназначение прокуратуры в системе государственно-правовых институтов.
КОНФЕРЕНЦИИ
195-198 323
Аннотация
В настоящем обзоре лаконично освещен III Международный научный симпозиум «Предпринимательство и право. Французский и испанский - как языки бизнес-общения», состоявшийся 6 апреля 2018 г. в Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Наиболее важные доклады, представленные на этом мероприятии, будут опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах.
199-201 419
Аннотация
В статье представлены законодательные основы формирующегося правового режима самозанятости в России. Показан порядок легализации самозанятыми гражданами своего статуса. Сделан акцент на изменении законодательного определения предпринимательской деятельности. Обращено внимание на «налоговые каникулы», предоставленные легализованным самозанятым. Дан статистический портрет самозанятости. Заявлено о необходимости расширения перечня видов деятельности, которым разрешено заниматься самозанятым гражданам. Высказано мнение о том, что легализованные самозанятые лица должны приобрести законодательно оформленный статус микропредприятий.
202-205 314
Аннотация
В статье рассматривается роль и место дисциплины «Деловой иностранный язык» в процессе профессиональной подготовки учащихся юридических вузов. Знание делового иностранного языка необходимо для общения в любой профессиональной сфере. Деловой иностранный язык является в настоящее время существенным компонентом процесса преподавания языка специальности. В статье рассматриваются различные методики преподавания делового иностранного языка и пути повышения его эффективности.
206-208 279
Аннотация
Рассмотрен вопрос, касающийся гендерного равноправия и его отражения в языке. В частности, речь идет о появлении флексий женского рода у слов, традиционно имевших только мужской род, а также о пересмотре главенства мужского рода при согласовании нескольких существительных разного рода с прилагательными. Если изменения укоренятся в языке, их учет будет необходим в процессе делового общения с французскими партнерами.
209-212 311
Аннотация
Говоря о пространствах, в которых практикуется право, следует различать пространство географическое, где говорят на французском языке, и юридическое (а также экономическое), где применяется право с опорой на французскую систему. В таком случае мы говорим только о французском праве независимо от языка, на котором оно функционирует. Чтобы достигнуть географические области, в которых право «думает» по-французски, необходимо их рассматривать как территории с их собственным языком, выстраивать в них нормативную юридическую систему, которая будет идти рука об руку с современными технологиями автоматизированного перевода. Преемственность между лингвистическими пространствами и юридическими территориями не является обязательной.
213-216 296
Аннотация
Статья посвящена некоторым видам организации труда в средневековой Франции, находящимся у истоков предпринимательства. Ремесленнические корпорации, состоявшие из мастера, подмастерья и ученика, можно считать предшественниками современных предприятий, a компаньонажи, не прерывавшие своего существования и состоящие только из рабочих, предшествуют современным профсоюзам, но в отличие от них нацелены на сохранение рабочей культуры, духа, традиций и передачу профессиональных навыков и знаний и заслуживают более подробного ознакомления с ними.
217-220 463
Аннотация
В статье рассматривается влияние экономики на развитие права в целом, включая современное частное международное право. Глобализация, развитие экономических принципов в странах ЕС, таких как свободное передвижение лиц, товаров, работ и услуг, а также необходимость привлечения инвестиций в экономику государств привели к необходимости модернизации правового регулирования трансграничных частноправовых отношений.
221-224 406
Аннотация
Рассмотрен вопрос о принятии Европейским парламентом новой системы защиты персональных данных - Общего регламента ЕС по защите персональных данных. Регламент распространяется на все страны - участницы Евросоюза. Регламент вступает в силу 25 мая 2018 г. Документ содержит ряд весьма обременительных для организаций обязательств, но в то же время значительно расширяет и укрепляет права физических лиц. Принятие Регламента - огромный шаг по направлению к единому цифровому рынку, а расширение территориального охвата обеспечит более сбалансированное взаимодействие между контролерами данных в ЕС и за его пределами.
225-229 381
Аннотация
Вопросы правового регулирования цифрового рынка носят актуальный характер в условиях происходящих процессов глобализации. В связи с этим особый интерес вызывают проблемы правового регулирования трансграничных онлайн-операций по купле-продаже товаров. Изучая опыт Европейского Союза, автор отмечает, что с вступлением в силу в конце 2018 г. Регламента о запрете геоблокировки, принятого Советом Европейского Союза 27 февраля 2018 г., потребители смогут свободно осуществлять трансграничные онлайн-покупки в ЕС. Это означает, что интернет-торговцам придется обслуживать иностранных потребителей «как местных».
ISSN 1994-1471 (Print)
ISSN 2782-1862 (Online)
ISSN 2782-1862 (Online)